成都某公司人事經(jīng)理要求和新來的女員工交往遭拒絕后對其強(qiáng)吻,被法院以強(qiáng)制猥褻婦女罪判處拘役5個月(《成都商報》7月15日)。這起“性騷擾”案令媒體和網(wǎng)民一片沸騰,媒體甚至對公眾宣稱,這是國內(nèi)對“性騷擾”首次立法后,第一樁因“性騷擾”而被處以刑罰的案件。從字里行間透出的樂觀中,仿佛懲治“性騷擾”的春天已經(jīng)到來。
然而在以制定法、而非判例法為法律淵源的中國,一宗個案的結(jié)果并不能成為后來者紛紛效仿的“判例”。而且,正如“世界上沒有兩片相同的葉子”,這個世界上也沒有兩個相同的案子。法律事實(shí)和呈堂證供的一個小小細(xì)節(jié),就可能使裁判的結(jié)果發(fā)生逆轉(zhuǎn)。
從新聞中看,成都這宗“性騷擾案”的成功指控,有著許多其他案件中不曾有的有利因素。比如現(xiàn)場目擊者,比如愿意提供證言的證人,比如公安的及時介入,比如性質(zhì)的惡劣等等。而由這些因素組成的完整的證據(jù)鏈只要掉了一個環(huán),法院的判罰就不可能發(fā)生。
更需提醒的是,這宗所謂的“性騷擾案”實(shí)為“強(qiáng)制猥褻婦女案”。自從1979年刑法頒行以來,“強(qiáng)制猥褻婦女”就被列入了“流氓罪”的一個表現(xiàn)。有興趣的讀者可以去翻一翻中國的司法檔案,有多少“強(qiáng)制猥褻婦女”的“流氓”被定罪處罰。1997年刑法修訂,廢除了“流氓罪”這個著名的“口袋”,而分別另設(shè)了四個罪名,其中就包括“強(qiáng)制猥褻、侮辱婦女罪”。這11年來,因觸犯此罪而被判刑者時有可見,怎么也輪不到成都這一個案摘取“第一案”的殊榮。所謂“第一”,不過是媒體吸引讀者的噱頭罷了。
對大眾和媒體來說,“性騷擾”遠(yuǎn)比“強(qiáng)制猥褻婦女罪”更熟悉。盡管“性騷擾”由口語變?yōu)榉尚g(shù)語還不到3年時間。2005年新修改的《婦女權(quán)益保障法》規(guī)定,“禁止對婦女實(shí)施性騷擾”。但除此之外,沒有任何法律、法規(guī)或司法解釋明確界定了“性騷擾”的范圍。
在我們這個還處于法治進(jìn)行時的國度里,禁令的禁而不止幾乎成了各領(lǐng)域中的一個普遍現(xiàn)象,禁止性騷擾尤其如此。由于沒有細(xì)化的舉措來保障,“性騷擾”的入法注定了“宣示”功能大于“防范”功能。我們目之所及的性騷擾,明顯是多了——也許這只是社會發(fā)展和媒體演進(jìn)給我們帶來的印象。但另一方面,我們也沒有任何證據(jù)能夠證明“性騷擾”的入法在何種程度上起到何種正面效果。
我們知道,實(shí)踐中的性騷擾難題主要是界定難和舉證難。忍無可忍的被騷擾者在決定依法保護(hù)自己的同時,就會發(fā)現(xiàn)證據(jù)總是求而不得。有學(xué)者也曾提出對性騷擾應(yīng)實(shí)行舉證責(zé)任倒置,即不由被騷擾者來證明性騷擾的存在,而由騷擾者來證明騷擾不存在。然而,和受侵害人難以證明“性騷擾”的發(fā)生相比,要有“性騷擾”嫌疑者證明其并沒實(shí)施“性騷擾”,難度如果不是更大,至少也一般大。這種責(zé)任的轉(zhuǎn)移,同樣難以避免當(dāng)事人動輒得咎的極端后果。如果法律真的支持舉證責(zé)任倒置,對被告而言,又何嘗不是一個法律的災(zāi)難。
由此再觀“性騷擾案”,這次的檢方勝訴也好,以往的原告敗訴也罷,實(shí)則都有著相同的意義——公眾不可過分依賴于立法和執(zhí)法,而更應(yīng)在現(xiàn)行法律框架下先去掌握依法維權(quán)所必須有的證據(jù)意識。(作者王琳,海南大學(xué)法學(xué)院副教授)
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