司法人員和受害人被司法不公捆綁在一起,成為同道中人,傳遞出的信息令人窒息,我們必須超越個人追責(zé)的淺表,在更高層面反思。
“趙作海案”追責(zé)進入公眾視野,繼不久前三名辦案民警兩位被刑拘,一位在潛逃之后,據(jù)可靠消息,當(dāng)年審理“趙作海案”的三名法官現(xiàn)在已經(jīng)停職接受調(diào)查。
隨著問責(zé)的深入,應(yīng)該還會有人因此要為自己十多年前的行為埋單。一位無辜公民被刑訊逼供炮制成為“殺人犯”,蒙冤11年,相關(guān)責(zé)任人被停職、刑拘,是對受害者的精神撫慰,對公眾最起碼的交代,也是對司法人員必要的警示。
當(dāng)越來越多相關(guān)責(zé)任人“罪有應(yīng)得”被問責(zé),滿足公眾原始的復(fù)仇快感之后,仍讓人意猶未盡。反思“趙作海案”,厘清與追究個人責(zé)任固然需要,但止步于此顯然是不夠的。個人只能為屬于個人的責(zé)任部分負責(zé),由個人之外的力量強加的,讓他們擔(dān)責(zé)顯然有失公允。
時任該案的公訴人鄭磊日前在接受記者采訪時表示:“趙作海冤枉了,我有責(zé)任,我的責(zé)任是因為我扛不住,我地位太卑微,人微言輕。我應(yīng)該頂,但是頂不住,即使頂住了,你(趙作海)還是被這轉(zhuǎn)動的車輪碾死!彼說:“我也是受害者,是(司法)制度的受害者!
在公眾固有印象中,司法人員乃強勢一方,“受害”從何談起?仔細尋思,此說也不無道理。試想:辦案民警、主審法官與趙作海無冤無仇,最終卻因為該案而落得前程盡毀,甚至身陷囹圄,從某種意義上說,他們何嘗不是“受害者”?正如鄭磊所言,在一輛滾滾向前、無堅不摧的戰(zhàn)車面前,任何個人的力量都顯得微不足道,螳臂當(dāng)車只能被“碾死”。在這樣的關(guān)頭,個人所能做的選擇,要么屈從戰(zhàn)車前行的慣性,要么辭職不干,從軌道中逃離。而個人消極抵抗、獨善其身對事件進程毫無影響。
商丘市政法委那次“少數(shù)服從多數(shù)”把趙作海定為殺人兇手的協(xié)調(diào)會,成為眾矢之的。試問:沒有那次協(xié)調(diào)會,趙作海的冤案便不會發(fā)生嗎?未必;仡櫋百芟榱职浮保(dāng)?shù)氐恼ㄎ]有召集公、檢、法開什么協(xié)調(diào)會,冤案一樣發(fā)生。
毫無疑問,這是一個滿盤皆輸?shù)呢摵筒┺倪^程,非但案件的當(dāng)事人是受害者,體制內(nèi)的司法人員未必能夠幸免——親手制造冤案被揭發(fā),搬起石頭砸自己的腳,有時甚至比冤案主角還要慘烈。“佘祥林案”之后,就發(fā)生了該案辦案民警潘余均自殺事件。司法人員和受害人被司法不公捆綁在一起,成為同道中人,傳遞出的信息令人窒息,也折射出其間的罅隙。其尷尬還在于,即使對冤案制造者實行嚴(yán)厲的事后懲戒,也難以起到有效的事前規(guī)避的作用。因此,我們必須超越個人追責(zé)的淺表,在更高層面反思。
“趙作海案”之煉成,幾乎與當(dāng)年的“佘祥林案”如出一轍,集諸多痼疾于一身。觀念上,“命案必破”是肇因、“疑罪從無”如虛設(shè);程序上,“集體研究”為罪魁,“非法證據(jù)”有市場,“律師在場”成空話……都集中指向于許多知易行難的老問題。譬如司法權(quán)和行政權(quán)配置的扭曲問題,在本案表現(xiàn)尤為突出,本屬司法機關(guān)享有的裁判權(quán)交給了行政機關(guān),結(jié)果導(dǎo)致“開會定兇”之咄咄怪事;再如囿于對實體正義的偏好,法庭對非法證據(jù)的排除不夠堅持,客觀上助長了刑訊逼供的滋長。
“趙作海案”暴露的問題,遠不是個人追責(zé)所能解決的,需要深層剖切。中央政法委把今年列為司法體制改革攻堅年,一個“堅”字,足以管窺司法體制改革任務(wù)之巨,道路之長,司法的自我完善確實需要大智慧、大手筆。
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